Всё по-честному: как
распределить имущество ООО после ликвидации
При ликвидации компания сначала рассчитывается с работниками,
госорганами и контрагентами, а остаток денег и имущества распределяют между собой
собственники. Разбираемся, как правильно провести расчёт с учредителями, чтобы
не нарушить закон.
Всё начинается с принятия учредителем или учредителями решения
о ликвидации. При этом назначают ликвидатора — это любое физлицо, но обычно директор
или учредитель. Он фактически становится руководителем компании до момента, пока она
не прекратит существование.
Ликвидатор подаёт в налоговую заявление о начале ликвидации. Когда
налоговая регистрирует заявление, компания публикует об этом информацию в «Вестнике
госрегистрации». В течение двух месяцев кредиторы направляют требования о погашении долга,
а организация с ними рассчитывается. Как только срок публикации заканчивается, новые
требования предъявить никто не может.
С этого момента ликвидатор получает право распределить оставшееся имущество
между собственниками компании. Они получают дивиденды, а также деньги и имущество, которые
остались на расчётных счетах, в кассе и на балансе. Если вещи разделить нельзя
(например, недвижимость или транспорт), они переходят учредителям на праве общей долевой
собственности.
Это подразумевает, что права и обязанности в отношении имущества
распределены между собственниками в определённых долях. При этом физически имущество неделимо.
Например, если два учредителя получили машину в долях
40 % и 60 %, они не могут её распилить на две части. Зато оба могут
пользоваться: первый — по 12 дней в месяц, второй —
по 18 дней.
При продаже цены определяются в тех же пропорциях.
Ликвидатор распределяет деньги и имущество между учредителями в следующей
очередности:
Дивиденды, которые начислили,
но не успели перевести
Например, по уставу компания выплачивает дивиденды в июне. Сумму
рассчитали заранее — получилась распределённая прибыль. Но в мае юрлицо запустило
ликвидацию — пришлось отложить перевод, чтобы погасить требования кредиторов. Когда расчёты
закончились, ликвидатор перевёл учредителям начисленные дивиденды.
Остальные деньги и имущество пропорционально
долям в уставном капитале
Например, на балансе ООО «Монолит» осталось 3 млн рублей
и тягач для техники. Учредители компании — Андрей с долей 40 % и Иван
с долей 60 %. После расчётов с кредиторами ликвидатор распределил Андрею 1,2 млн
рублей, Ивану — 1,8 млн рублей, а тягач передал в общую собственность
с теми же долями.
Если балансовая стоимость тягача меньше денежного остатка, ликвидатор может
передать транспортное средство одному из учредителей с его согласия. Например, если тягач
стоит 1 млн рублей, его и 200 тысяч рублей передадут Андрею, а 1,8 млн
рублей — Ивану.
Иногда оставшихся денег недостаточно, чтобы выплатить
учредителям дивиденды. В таком случае ликвидатор распределяет только имущество,
а дивиденды не переводит.
Ликвидатор от имени компании распределяет имущество через
передаточный акт. Строгой формы нет, но содержание документа должно ясно показывать, что
и кому передают. Вот что
нужно указать в документе:
Оформлять договор между компанией и учредителями не нужно.
Но если компания передаёт недвижимое имущество, собственники должны зарегистрировать его
в Росреестре. Основанием станут передаточный акт и лист записи о ликвидации юрлица.
При передаче имущества после ликвидации учредитель получает доход как физическое
лицо. Это значит, что он должен уплатить НДФЛ. Для этого бывший собственник компании заполняет
декларацию 3-НДФЛ и сдаёт её в налоговую по месту жительства. Исключение составляют случаи, когда доля в уставном капитале
больше, чем стоимость распределённого имущества.
Например, два учредителя при создании компании внесли
по 100 тысяч рублей в уставный капитал. При ликвидации на балансе осталось
только 150 тысяч рублей. Это значит, что учредители не будут платить налоги,
поскольку
каждый получит по 75 тысяч рублей.
В случаях, когда у компании один собственник, всё имущество переходит
единственному учредителю. Порядок передачи не меняется.
Иногда с распределением имущества возникают сложности:
в компании много учредителей, бизнесу принадлежат имущественные права. Чтобы правильно
разобраться в ситуации и грамотно составить документы, вы можете обратиться за юридической помощью к специалистам
СберБизнеса. Они помогут провести переговоры и подготовить необходимые документы.
Если при ликвидации компания рассчиталась с кредиторами
и у неё осталось имущество, распределите его между учредителями юрлица.
Сначала выплачивают дивиденды, которые начислили, но не успели
выплатить перед ликвидацией, а затем — оставшееся имущество пропорционально долям
в уставном капитале.
Чтобы оформить распределение, ликвидатор составляет передаточный акт,
в котором указывает, кому и какое имущество передаёт компания.
Ликвидация компании длится год с момента принятия решения. Если
не успеете за это время распределить имущество и завершить процедуру, ликвидацию
отменят — придётся заново принимать решение и подавать заявление
в налоговую.
Статья обновлена 16 ноября 2022 года
Ликвидационный баланс
Утвержденный и согласованный в налоговом органе промежуточный баланс, согласно части 5 статьи 63 ГК РФ, является основой для проведения расчетов с кредиторами, которые выполняются в порядке, определенном статьей 64 ГК РФ.
Первые 3 категории кредиторов выглядят следующим образом:
После расчетов с перечисленными субъектами ликвидатор вправе приступить к расчетам с другими кредиторами на общих основаниях без установления какой-либо очередности.
После удовлетворения всех требований кредиторов ликвидатору необходимо приступить к составлению ликвидационного баланса, цель которого — подведение итога всей обязательной части процедуры. Ликвидационный баланс утверждается участниками ООО и направляется, согласно части 6 статьи 63 ГК РФ, в налоговый орган для согласования.
В случае принятия перечисленных документов у налогового органа, согласно статье 8 упомянутого ФЗ № 129, имеется 5 дней на их проверку и внесение записи в реестр в ЕГРЮЛ. После внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ общество, согласно части 9 статьи 63 ГК РФ, считается прекратившим свою деятельность.
Как передать учредителю оставшееся после ликвидации имущество
После завершения расчетов с кредиторами при добровольной ликвидации у ООО часто остается нераспределенное имущество, которое его участники вправе разделить между собой. В том случае, если в обществе лишь 1 участник, оставшееся после ликвидации имущество переходит в его единоличную собственность, т. е. как таковой раздел не требуется.
Важно помнить, что имущество, внесенное в уставный капитал общества его участниками в натуре, передается участникам, имеющим в отношении него вещные права, согласно части 8 статьи 63 ГК РФ. В случае возникновения спора по поводу принадлежности или фактической стоимости такого имущества оно подлежит реализации с торгов, а вырученные в итоге средства — разделу в общем порядке.
На расчетном счету ООО «Смайлик» осталось 2 млн рублей и автомобиль. У компании 2 учредителя: Анатолий с долей 40% и Виктор с долей 60%. Ликвидационная комиссия распределила остаток имущества следующим образом:
Автомобиль был переоформлен в общую собственность с теми же долями.
В каких случаях можно направить добавочный капитал на выплату (возврат) денежных средств участникам общества? Ответ на этот вопрос см. в КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к системе, получите пробный демо-доступ бесплатно.
Промежуточный баланс
Основная цель подготовки промежуточного баланса ООО — определение размеров имущества и кредиторской задолженности. Также при этом происходит определение степени достаточности активов общества для покрытия всех долгов.
Для составления баланса ликвидатору необходимо:
Результаты перечисленных действий фиксируются в промежуточном балансе, для подготовки которого используются также данные бухгалтерии. После составления баланса его необходимо утвердить участникам общества. Согласно части 2 статьи 63 ГК РФ, 1 экземпляр баланса должен быть направлен в налоговый орган для согласования.
Ликвидация ООО — последовательность и этапы проведения
Говоря о распределении оставшегося после ликвидации ООО имущества, следует подчеркнуть, что данная процедура является финальным этапом проведения собственно ликвидации организации. При этом размер оставшегося имущества будет напрямую зависеть от оперативности и грамотности проведения именно ликвидации ООО. Условно, согласно статье 63 ГК РФ, весь процесс ликвидации ООО можно разделить на 4 этапа:
Приведенная схема наглядно показывает, что участникам, прежде чем приступать к распределению имущества, необходимо выполнить значительный объем работы.
Пошаговую инструкцию с образцами всех необходимых для ликвидации ООО документов см. в КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к системе К+, получите пробный онлайн-доступ бесплатно.
При этом юридически значимым признаком банкротства, в соответствии с пунктом 2 статьи 3 данного ФЗ, служит невозможность ООО выплатить заработную плату своим сотрудникам, рассчитаться по платежам в соответствующие бюджеты (фонды), а также обслуживать свою кредиторскую задолженность в течение 3 месяцев. При наличии таких признаков статья 7 отмеченного ФЗ № 127 наделяет правом заинтересованных лиц (работников, налоговые органы или кредиторов) обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании общества несостоятельным (банкротом).
На практике также распространены ситуации, когда участникам общества очевидно, что созданное ими предприятие фактически уже является банкротом либо неумолимо движется к несостоятельности. При этом формальный признак банкротства в виде трехмесячной задолженности отсутствует. В указанном случае статья 8 ФЗ № 127 наделяет участников правом самим обратиться в суд с заявлением о банкротстве. При этом начало реализации процедуры, как правило, означает невозможность получения участниками какого-либо имущества ООО, поскольку все оно будет реализовано для расчета по долгам общества.
Каков порядок реализации имущества ликвидируемого юридического лица?
Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более 100 тыс. руб. (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется. В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического лица ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического лица, если такое юридическое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом) (п. 4 ст. 63 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ (далее – Закон N 99-ФЗ))).
Отметим, что особенности реализации имущества в ходе процедуры банкротства в настоящем материале не рассматриваются.
При этом единый перечень имущества организации, не подлежащего взысканию, в действующем законодательстве отсутствует, соответствующие нормы могут содержаться в законодательстве, определяющем статус отдельных юридических лиц. Так, на принадлежащее религиозным организациям имущество богослужебного назначения не может быть обращено взыскание по требованиям их кредиторов. Перечень такого имущества определяется в порядке, установленном законом о свободе совести и о религиозных объединениях (п. 2 ст. 123.28 ГК РФ).
Важное изменение, внесенное N 99-ФЗ, состоит в том, что требование продажи с торгов распространяется только на имущество стоимостью 100 тыс. руб. и более согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу.
Для продажи имущества стоимостью менее 100 тыс. руб. проведение торгов не требуется. Соответственно, такое имущество может быть реализовано вне каких-либо специфических требований при помощи общих договорных конструкций, предусмотренных РФ, а именно – в порядке совершения сделок купли-продажи, который регламентируется ГК РФ.
Реализация имущества без проведения торгов
По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия), общие положения, предусмотренные параграфом 1 гл. 30, применяются, если иное не предусмотрено правилами ГК РФ об этих видах договоров (п. п. 1, 5 ст. 454 ГК РФ).
Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара. Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными ГК РФ (п. 3 ст. 455, п. 1 ст. 457 ГК РФ).
Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:
вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;
предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом. В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное ( ГК РФ).
Реализация имущества на торгах
Следует отметить, что прежняя редакция ГК РФ содержала четкую отсылку на порядок продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, установленный для исполнения судебных решений. В действующей редакции данной такая ссылка отсутствует, таким образом, проведение торгов регламентируется в первую очередь ст. ст. 447 – ГК РФ.
Более того, торги более не называются публичными. Федеральным от 08.03.2015 N 42-ФЗ “О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации” в ГК РФ введена , посвященная регламентации публичных торгов и определяющая публичные торги именно как “торги, проводимые в целях исполнения решения суда или исполнительных документов в порядке исполнительного производства, а также в иных случаях, установленных законом”. При этом правила, предусмотренные ст. ст. 448, ГК РФ, применяются, если иное не установлено РФ и процессуальным законодательством.
Таким образом, можно заключить, что законодатель намеренно вывел реализацию имущества ликвидируемой организации из-под сферы регулирования публичных торгов и внесудебная реализация имущества ликвидационной комиссией регламентируется, за отсутствием указания об ином, общими нормами РФ.
В случае продажи имущества в рамках исполнительного производства специальными являются нормы, установленные законодательством об исполнительном производстве, а именно – Федеральным от 02.10.2007 N 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” (далее – Закон N 229-ФЗ). Порядок реализации имущества должника на торгах регулируется гл. 9 (ст. ст. 89 – ) Закона N 229-ФЗ. При этом, как указано в ч. 2 ст. 90 Закона N 229-ФЗ, порядок проведения торгов устанавливается РФ, Законом N 229-ФЗ, иными федеральными законами и постановлениями Правительства РФ.
Между тем следует отметить, что действующая редакция п. 5 ст. 22 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах” сохранила отсылку к законодательству об исполнительном производстве при проведении публичных торгов. Таким образом, в случае реализации имущества акционерного общества формально не имеется препятствий для прямого обращения к порядку, устанавливаемому N 229-ФЗ. Данный вывод подтверждается судебной практикой, в частности, в Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2018 N 09АП-28449/2018 по делу N А40-164500/17 содержится прямое указание на то, что N 229-ФЗ применяется при проведении публичных торгов в отношении имущества ликвидируемого акционерного общества.
Что касается порядка проведения торгов, то он регламентируется ст. ст. 447 – ГК РФ. Также следует отметить, что в ГК РФ упоминается о возможности применения иных федеральных законов, очевидно, актуальных в соответствующих случаях (Федеральные законы от 26.10.2002 “О несостоятельности (банкротстве)”, от 21.11.2011 “Об организованных торгах”, N 229-ФЗ и т.п.). Так, в п. 4 ст. 447 ГК РФ говорится, что торги (в том числе электронные) проводятся в форме аукциона, конкурса или в иной форме, предусмотренной законом. При этом аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися. Иные основания признания торгов несостоявшимися устанавливаются законом (п. 5 ст. 447 ГК РФ).
В качестве организатора торгов могут выступать собственник вещи, обладатель иного имущественного права на нее, другое лицо, имеющее интерес в заключении договора с тем, кто выиграет торги, а также лицо, действующее на основании договора с указанными лицами и выступающее от их имени или от своего имени, если иное не предусмотрено законом (нотариус, специализированная организация и др.). Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу – лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия. Форма торгов определяется собственником продаваемой вещи или обладателем реализуемого имущественного права, если иное не предусмотрено законом (п. п. 2, 4 ст. 447 ГК РФ).
Аукционы и конкурсы могут быть открытыми и закрытыми. В открытом аукционе и открытом конкурсе может участвовать любое лицо. В закрытом аукционе и закрытом конкурсе участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели. Если иное не предусмотрено законом, извещение о проведении торгов должно быть опубликовано организатором не позднее чем за 30 дней до их проведения (п. п. 1, 2 ст. 448 ГК РФ).
При этом п. 2 ст. 448 ГК РФ не определяет орган, в котором подлежит опубликованию извещение о проведении торгов, в том числе публичных ( ГК РФ), поэтому следует руководствоваться ч. 3 ст. 90 Закона N 229-ФЗ. Информация о проведении торгов, включая публичные, подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (адрес официального сайта – www.torgi.gov.ru утвержден Правительства РФ от 10.09.2012 N 909 ( Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50)).
Извещение должно содержать сведения о времени, месте и форме торгов, об их предмете, о существующих обременениях продаваемого имущества и о порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене. Условия договора, заключаемого по результатам торгов, определяются организатором торгов и должны быть указаны в извещении о проведении торгов (п. 2 ст. 448 ГК РФ).
Участники торгов вносят задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. Если иное не установлено законом, обязательства организатора и участников торгов по заключению договора по результатам торгов могут обеспечиваться независимой гарантией (п. 5 ст. 448 ГК РФ). Далее, если иное не установлено законом, лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах торгов, который имеет силу договора (п. 6 ст. 448 ГК РФ).
Условия договора, заключенного по результатам торгов в случаях, когда его заключение в соответствии с законом допускается только путем проведения торгов, могут быть изменены сторонами (п. 8 ст. 448 ГК РФ):
по основаниям, установленным законом;
в связи с изменением размера процентов за пользование займом при изменении ключевой ставки Банка России (соразмерно такому изменению), если на торгах заключался договор займа (кредита);
по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах.
Реализация имущества, являющегося предметом залога
Отдельно следует упомянуть о требованиях кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества, в отношении которых п. 2 ст. 64 ГК РФ закрепляет приоритетный порядок удовлетворения, за исключением обязательств перед кредиторами первой и второй очереди, права требования по которым возникли до заключения соответствующего договора залога.
Общее правило, установленное п. 1 ст. 349 ГК РФ, предусматривает, что требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости заложенного имущества по решению суда. Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного имущества без обращения в суд допускается только на основании соглашения залогодателя с залогодержателем (абз. 1 п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 10 “О некоторых вопросах применения законодательства о залоге”).
Если соглашением сторон предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество, залогодержатель вправе предъявить в суд требование об обращении взыскания на заложенное имущество. В этом случае дополнительные расходы, связанные с обращением взыскания на заложенное имущество в судебном порядке, возлагаются на залогодержателя, если он не докажет, что обращение взыскания на предмет залога или реализация предмета залога в соответствии с соглашением о внесудебном порядке обращения взыскания не были осуществлены в связи с действиями залогодателя или третьих лиц. Соглашение об обращении взыскания во внесудебном порядке на заложенное имущество должно быть заключено в той же форме, что и договор залога этого имущества либо условие о внесудебном порядке обращения взыскания может быть включено в сам договор залога. Соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке должно содержать указание на один способ или несколько способов реализации заложенного имущества, предусмотренных ГК РФ, а также стоимость (начальную продажную цену) заложенного имущества или порядок ее определения. В случае если соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество предусматривает несколько способов реализации заложенного имущества, право выбора способа реализации принадлежит залогодержателю при условии, что соглашением не предусмотрено иное (п. п. 1, , , 7 ст. 349 ГК РФ).
При этом п. 3 ст. 349 ГК РФ предусматривает случаи невозможности заключения соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество. Перечень является открытым и может быть дополнен иными законами.
Обращение взыскания на предмет залога по исполнительной надписи нотариуса без обращения в суд допускается в порядке, установленном законодательством о нотариате ( Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1)) и законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве ( Закона N 229-ФЗ), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства, если договор залога, содержащий условие об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, удостоверен нотариально (п. 6 ст. 349 ГК РФ).
Если обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется во внесудебном порядке, залогодержатель или нотариус, который производит обращение взыскания на заложенное имущество в порядке, установленном законодательством о нотариате, обязан направить залогодателю, известным им залогодержателям, а также должнику уведомление о начале обращения взыскания на предмет залога. Реализация заложенного имущества допускается не ранее чем через 10 дней с момента получения залогодателем и должником уведомления залогодержателя или нотариуса, если иной срок не предусмотрен законом, а также если больший срок не предусмотрен соглашением между залогодержателем и залогодателем. В случаях, предусмотренных банковским законодательством (а именно – Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”), реализация заложенного движимого имущества может быть осуществлена до истечения указанного срока при существенном риске значительного снижения стоимости предмета залога по сравнению с ценой реализации (начальной продажной ценой), указанной в уведомлении (п. 8 ст. 349 ГК РФ).
Реализация заложенного имущества, на которое взыскание обращено на основании решения суда, осуществляется путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном ГК РФ и процессуальным законодательством, если законом или соглашением между залогодержателем и залогодателем не установлено, что реализация предмета залога осуществляется путем (п. 1 ст. 350, и 3 п. 2 ст. 350.1 ГК РФ):
оставления залогодержателем предмета залога за собой, в том числе посредством поступления предмета залога в собственность залогодержателя, по цене и на иных условиях, которые определены указанным соглашением, но не ниже рыночной стоимости;
продажи предмета залога залогодержателем другому лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного залогом обязательства.
При обращении взыскания во внесудебном порядке его реализация осуществляется посредством продажи с торгов, проводимых в соответствии с правилами, предусмотренными ГК РФ или соглашением между залогодателем и залогодержателем. При этом соглашением может быть предусмотрено также оставление залогодержателем предмета залога за собой либо продажа предмета залога залогодержателем третьему лицу по цене ниже рыночной. В случае если стоимость оставляемого за залогодержателем или отчуждаемого третьему лицу имущества превышает размер неисполненного обязательства, обеспеченного залогом, разница подлежит выплате залогодателю (п. п. 1, 2 ст. 350.1 ГК РФ).
При реализации заложенного имущества, не относящегося к недвижимым вещам, с публичных торгов на основании решения суда судебный пристав-исполнитель обязан направить не позднее чем за 10 дней до даты проведения торгов залогодержателю, залогодателю и должнику по основному обязательству уведомление в письменной форме о дате, времени и месте проведения торгов. При реализации заложенного имущества с торгов, проводимых при обращении взыскания на имущество во внесудебном порядке, обязанность по уведомлению залогодателя и должника несет залогодержатель (п. 1 ст. 350.2 ГК РФ).
При реализации заложенного имущества, не относящегося к недвижимым вещам, с публичных торгов на основании решения суда или с торгов, проводимых при обращении взыскания на это имущество во внесудебном порядке, организатор торгов объявляет их несостоявшимися в случаях, если (п. 2 ст. 350.2 ГК РФ):
на торги явилось менее двух покупателей;
на торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
лицо, выигравшее торги, не внесло покупную цену в установленный срок. Торги должны быть объявлены несостоявшимися не позднее чем на следующий день после того, как имело место какое-либо из указанных обстоятельств.
В течение 10 дней после объявления торгов несостоявшимися залогодержатель вправе приобрести по соглашению с залогодателем заложенное имущество, не относящееся к недвижимым вещам, и зачесть в счет покупной цены свои требования, обеспеченные залогом. К такому соглашению применяются правила о договоре купли-продажи.
Если соглашение о приобретении имущества залогодержателем не состоялось, не позднее чем через месяц после первых торгов проводятся повторные торги. Начальная продажная цена заложенного имущества на повторных торгах, если их проведение вызвано причинами, указанными в и 2 п. 2 ст. 350.2 ГК РФ, снижается на 15%. При реализации заложенного имущества, не относящегося к недвижимым вещам, с торгов, проводимых при обращении взыскания на это имущество во внесудебном порядке, соглашением сторон может быть предусмотрено, что, если торги были объявлены несостоявшимися по указанным причинам, повторные торги проводятся путем последовательного снижения цены от начальной продажной цены на первых торгах (п. 4 ст. 350.2 ГК РФ).
При объявлении несостоявшимися повторных торгов залогодержатель вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на 10% ниже начальной продажной цены на повторных торгах, если более высокая оценка не установлена соглашением сторон (п. 5 ст. 350.2 ГК РФ). Если залогодержатель не воспользуется правом оставить за собой предмет залога в течение месяца со дня объявления повторных торгов несостоявшимися, договор залога прекращается (п. 6 ст. 350.2 ГК РФ).
Особенности реализации заложенного недвижимого имущества
Порядок реализации заложенного недвижимого имущества описан в Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ “Об ипотеке (залоге недвижимости)” (далее – Закон N 102-ФЗ).
Взыскание по требованиям залогодержателя обращается на имущество, заложенное по договору об ипотеке, по решению суда, за исключением случаев, когда в соответствии со Закона N 102-ФЗ допускается удовлетворение таких требований без обращения в суд ( Закона N 102-ФЗ).
Принимая решение об обращении взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, суд должен определить и указать в нем в том числе способ и порядок реализации заложенного имущества, на которое обращается взыскание. Если стороны заключили соглашение, устанавливающее порядок реализации предмета ипотеки, суд определяет способ реализации заложенного имущества в соответствии с условиями такого соглашения (п. 1.1 ст. 9, пп. 3 п. 2 ст. 54 Закона N 102-ФЗ).
Удовлетворение требований залогодержателя за счет имущества, заложенного по договору об ипотеке, во внесудебном порядке допускается в случае, если это предусмотрено договором об ипотеке либо договором, влекущим за собой возникновение ипотеки в силу закона, или если права залогодержателя удостоверены закладной. Обращение взыскания на предмет ипотеки во внесудебном порядке по исполнительной надписи нотариуса допускается на основании нотариально удостоверенного договора об ипотеке или нотариально удостоверенного договора, влекущего за собой возникновение ипотеки в силу закона, либо закладной, которые содержат условие об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке. Если права залогодержателя удостоверены закладной, удовлетворение требований залогодержателя за счет имущества, заложенного по договору об ипотеке, во внесудебном порядке по исполнительной надписи нотариуса допускается, если условие об обращении взыскания во внесудебном порядке содержится как в закладной, так и в договоре об ипотеке или договоре, влекущем за собой возникновение ипотеки в силу закона, на основании которых выдается закладная. Такие договоры должны быть нотариально удостоверены (п. 1 ст. 55 Закона N 102-ФЗ).
Реализация заложенного имущества, на которое обращено взыскание во внесудебном порядке, осуществляется в порядке, установленном Закона N 102-ФЗ. В случае если договор об ипотеке предусматривает условие об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и сторонами договора являются юридическое лицо и (или) ИП, в обеспечение обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью, способами реализации предмета ипотеки могут быть, в частности, оставление залогодержателем заложенного имущества за собой и продажа заложенного имущества залогодержателем другому лицу (п. 2 ст. 55 Закона N 102-ФЗ).
В некоторых случаях обращение взыскания во внесудебном порядке не допускается (п. п. 5, 6 ст. 55 Закона N 102-ФЗ).
Имущество, заложенное по договору об ипотеке, на которое по решению суда обращено взыскание в соответствии с настоящим Федеральным законом, реализуется путем продажи с публичных торгов, за исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом. Порядок проведения публичных торгов по продаже имущества, заложенного по договору об ипотеке, определяется процессуальным законодательством РФ (т.е. N 229-ФЗ), поскольку Законом N 102-ФЗ не установлены иные правила (п. 1 ст. 56 Закона N 102-ФЗ).
Суд может с согласия залогодателя и залогодержателя установить в решении, что имущество подлежит реализации в порядке, предусмотренном Закона N 102-ФЗ (т.е. на открытом аукционе). Такой же способ реализации заложенного имущества может быть предусмотрен залогодателем и залогодержателем в соглашении об удовлетворении требований залогодержателя во внесудебном порядке, заключенном в соответствии с п. 1 ст. 55 Закона N 102-ФЗ. Порядок продажи имущества, заложенного по договору об ипотеке, на аукционе определяется правилами ст. ст. 447 – ГК РФ и Законом N 102-ФЗ, а в том, что ими не предусмотрено, определяется соглашением об удовлетворении требований залогодержателя во внесудебном порядке (п. 2 ст. 56 Закона N 102-ФЗ).
Публичные торги организуются в общем случае службой судебных приставов и проводятся по месту нахождения имущества (п. п. 1, 2 ст. 57 Закона N 102-ФЗ).
Реализация предмета ипотеки по соглашению сторон во внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество осуществляется путем проведения открытого аукциона организатором торгов, который действует на основании договора с залогодержателем и выступает от его или своего имени (п. 1 ст. 59 Закона N 102-ФЗ).
До проведения аукциона организатор торгов или залогодержатель направляет залогодателю уведомление о необходимости исполнения обязательства, обеспеченного ипотекой. Уведомление направляется залогодателю заказным письмом по адресу, указанному в договоре об ипотеке, либо по иному известному месту жительства или месту нахождения залогодателя (п. 3 ст. 59 Закона N 102-ФЗ).
При неудовлетворении требований, содержащихся в уведомлении о проведении торгов, в течение 10 дней со дня получения уведомления залогодателем либо, если этот срок истекает ранее, 45 дней со дня направления залогодержателем или организатором торгов такого уведомления залогодателю организатор торгов направляет залогодателю, залогодержателю уведомление о торгах и опубликовывает извещение о торгах. С даты первой публикации извещения о проведении торгов до даты их проведения должно пройти не менее чем 10 дней (п. п. 4, , 9 ст. 59 Закона N 102-ФЗ).
С даты первой публикации извещения о проведении торгов залогодатель не вправе совершать сделки в отношении предмета ипотеки (за исключением сделок с залогодержателем, направленных на прекращение обязательства, обеспеченного ипотекой), а если такие сделки были совершены, они по иску заинтересованного лица могут быть признаны недействительными (п. 8 ст. 59 Закона N 102-ФЗ).
В целях реализации заложенного имущества в порядке, предусмотренном ГК РФ, залогодержатель вправе заключать от своего имени все необходимые для этого и соответствующие его правоспособности сделки (в том числе договоры с организатором торгов и оценщиком), а также подписывать все необходимые для реализации заложенного имущества документы, в том числе акты приема-передачи (п. 14 ст. 59 Закона N 102-ФЗ).
Также Законом N 102-ФЗ предусмотрены особенности обращения взыскания и реализации отдельных видов недвижимого имущества (п. 4 ст. 56, ст. ст. 68, , указанного Закона).
Получение оставшегося имущества в собственность и его налогообложение
Передача распределенного между участниками ООО имущества оформляется путем составления обычного передаточного акта. Каких-либо специальных требований к его составлению или определенной (унифицированной) формы законом не предусмотрено. К обычным реквизитам данного документа относятся:
На практике распространены случаи, когда передача всего распределенного имущества осуществляется на основании единого передаточного акта с указанием размера и стоимости доли каждого из участников. Подписывается данный документ, соответственно, ликвидатором и всеми участниками ООО. Подобная практика является наиболее юридически грамотной, поскольку позволяет в будущем избежать разногласий по поводу судьбы той или иной части распределенного состояния.
Что касается уплаты налогов с полученного имущества, то его часть в размере стоимости уставного капитала налогом не облагается, согласно статье 43 НК РФ. Что же касается распределяемой прибыли, то в ее отношении уже действуют общие правила налогообложения, то есть, к примеру, гражданам-участникам необходимо будет уплатить налог в размере 13 – 15 процентов своей доли прибыли, согласно пункту 3 статьи 224 НК РФ.
Какую ставку налога выбрать в каждом конкретном случае, подробно разъяснили эксперты КонсультантПлюс. Чтобы все сделать правильно, получите пробный доступ к системе и переходите в Готовое решение. Это бесплатно.
Ваша компания
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Решение о ликвидации
Принятие учредителями решения о ликвидации ООО, согласно требованиям части 1 статьи 62 ГК РФ, является отправной точкой для начала данной процедуры. Одновременно с решением о ликвидации учредителям требуется также назначить уполномоченных лиц (ликвидатора или ликвидационную комиссию), которые в дальнейшем будут проводить данную процедуру. Круг лиц, которые могут выполнять обязанности ликвидаторов, законодательство не ограничивает, поэтому в состав комиссии (либо единственным ликвидатором) может быть назначен учредитель ООО, его работник или любое иное лицо. После назначения только ликвидатор или комиссия вправе осуществлять управление ООО и представлять его интересы в суде без выдачи доверенности.
О начале ликвидации учредителям необходимо уведомить налоговый орган для внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. Также важно помнить, что после начала процедуры ликвидации, согласно части 4 статьи 61 ГК РФ, срок исполнения по всем обязательствам ООО считается наступившим. Таким образом, с указанного момента ООО фактически утрачивает возможность ведения хозяйственной деятельности, найма работников и т. д.
ИТОГИ
Как видите, величина полученного в итоге участниками ООО имущества во многом зависит от успешности деятельности общества. При этом немалое значение при расчете имеют также оперативность и компетентность проведения самой процедуры ликвидации.